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案情簡介
吳某是一名具有碩士學(xué)位的高學(xué)歷人士,在本市經(jīng)營一家實業(yè)公司。2014年公司年會,身為老板的吳某在下屬的勸酒中不禁多喝了兩杯,陷入了沉醉狀態(tài)。吳某喊來代駕將自己送回家,司機把車停在小區(qū)前的小馬路上后,吳某自行步行回家。在酒精的作用下,吳某隨手掰斷了路邊幾輛車的倒車鏡。
第二天,??柯愤呠囕v的幾位車主發(fā)現(xiàn)愛車受損,情急之下選擇報警,并通過監(jiān)控錄像找到了吳某。事發(fā)后,公安機關(guān)以涉嫌故意毀壞財物罪對吳某進(jìn)行立案偵查,并移送檢察院審查起訴。經(jīng)某區(qū)人民檢察院起訴、某區(qū)人民法院審理,一審認(rèn)定吳某造成車輛直接損失共計5356元,構(gòu)成故意毀壞財物罪,對其判處拘役三個月,緩刑三個月。
一審判決后,吳某不服,提出上訴。吳某委托本人作為本案二審律師,為其進(jìn)行二審辯護(hù)。經(jīng)過對案情的細(xì)心研究,辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)一審判決事實不清、證據(jù)不足,定罪量刑的關(guān)鍵證據(jù)具有極大瑕疵,合法性、真實性不足。在此基礎(chǔ)上,對一審依據(jù)的鑒定報告的鑒定機構(gòu)某中心的資質(zhì)和報告本身的結(jié)論與計算方法進(jìn)行了詳盡的核實,并找到參與修理本案受損車輛的維修工了解到真實損失情況。
二審中,辯護(hù)人指出某中心作為民事鑒定機構(gòu),不具有刑事司法鑒定資質(zhì)的情況,并申請修車工作為證人出庭作證,向其進(jìn)行了取證,證明涉案兩輛車輛實際發(fā)生的修理費用為4684元,未達(dá)到故意毀壞財物罪的起刑點。經(jīng)過律師的努力,二審的某中級人民法院認(rèn)定一審證據(jù)不足,裁定撤銷原判、發(fā)回重審。最終,本案再審以檢察院撤回起訴告終。
辯護(hù)意見
辯護(hù)人認(rèn)為一審法院判決事實不清、證據(jù)不足,現(xiàn)有證據(jù)能夠證明吳某不構(gòu)成故意毀壞財物罪。
一、一審判決事實不清、證據(jù)不足
(一) 吳某是否掰壞汽車后視鏡、損壞哪幾輛車的后視鏡并未查清
一審中認(rèn)定吳某故意毀壞車輛后視鏡的證據(jù)只有民警的筆錄。除此之外,沒有其他證據(jù)證明吳某掰壞車輛的后視鏡。上訴人當(dāng)時處于醉酒狀態(tài),不能清楚地記得自己的行為,對于自己是否掰斷車輛后視鏡、掰斷哪幾輛車的后視鏡,其本人完全無法回憶。對于視頻材料,辯護(hù)人至庭審時一直未查閱到。同時,一審?fù)徆P錄中亦未將該視頻作為證據(jù)材料進(jìn)行舉證質(zhì)證。因此,對于吳某是否故意損壞車輛后視鏡、損壞幾輛車后視鏡、損壞哪幾輛車后視鏡,一審法院并未查清。
(二)吳某損壞了車輛哪些部件并未查清
一審判決書采納了公安機關(guān)拍攝的車輛照片作為證據(jù),但該證據(jù)不符合偵查部門進(jìn)行現(xiàn)場勘查的程序。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百三十一條,“勘驗、檢查的情況應(yīng)當(dāng)寫成筆錄,由參加勘驗、檢查的人和見證人簽名或者蓋章?!蓖瑫r根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百一十條,“公安機關(guān)對案件現(xiàn)場進(jìn)行勘查不得少于二人??辈楝F(xiàn)場時,應(yīng)當(dāng)邀請與案件無關(guān)的公民作為見證人 ?!北景腹矙C關(guān)對車輛進(jìn)行勘查時,只有制作人陳某簽字,沒有見證人簽名,也沒有制作相應(yīng)勘驗筆錄。因此該證據(jù)不合法,不能作為定案依據(jù)。
同時,被害人也未向法院提供修車的發(fā)票以及詳細(xì)的修車項目。對于車輛受損情況,一審并未查清。
(三)某中心不具有鑒定資質(zhì)
一審判決所依據(jù)的證據(jù)是某中心出具的《物損評估意見書》《事故車輛堪估表》。根據(jù)2008年發(fā)改委、最高檢、公安部、財政部出具的《關(guān)于扣押、追繳、沒收及收繳財物價格鑒定管理的補充通知》第一條,各級政府價格部門設(shè)立的價格鑒定機構(gòu)為國家機關(guān)制定的涉案財物價格鑒定機構(gòu),名稱統(tǒng)一為“價格認(rèn)證中心”。某中心并非價格認(rèn)證中心,因此該份價格鑒定主體不符合法律規(guī)定。
庭審中,辯護(hù)人對出庭作證的評估員朱某提問其所在某中心是否屬于鑒定機構(gòu),朱某回答是屬于鑒定中心的下設(shè)組織;辯護(hù)人問朱某是否具有相應(yīng)鑒定資質(zhì),朱某回答有的。對此,辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)《物損評估意見書》上朱某的落款是評估員,其所蓋的章也是評估執(zhí)業(yè)證。辯護(hù)人認(rèn)為,既然朱某陳述某中心屬于鑒定中心下設(shè)機構(gòu),其本人具有鑒定資質(zhì),則其應(yīng)當(dāng)向法庭提供相應(yīng)證據(jù)。
同時,《物損評估意見書》記載:“評估意見以修復(fù)該車為前提,用于調(diào)解民事糾紛目的。本評估意見以給價格認(rèn)證部門出具價格鑒定結(jié)論時提供參考為目的?!鞭q護(hù)人未發(fā)現(xiàn)后續(xù)價格鑒定書,朱某也未能提供價格鑒定書。
因此,辯護(hù)人認(rèn)為一審中的某中心并不屬于價格認(rèn)證中心,朱某也并非鑒定人員,因此一審的物損評估意見不具有價格鑒定的效力。
二、根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),吳某故意毀壞財物的金額未超過5000元,沒有達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn),請求法院對吳某予以改判無罪
本案中,根據(jù)本案受損車輛之一的修車師傅的筆錄,修車實際支付了4300元。因此,即使對另一輛車的物損采用某中心作出的評估,也僅為384元。那么,吳某在本案中故意毀壞的財物價值共計4684元,尚未達(dá)到故意毀壞財物罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《刑事訴訟法》第二百二十
五條:第二審人民法院對不服第一審判決的上訴、抗訴案件,經(jīng)過審理后,應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理:(一)原判決認(rèn)定事實和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴,維持原判;(二)原判決認(rèn)定事實沒有錯誤,但適用法律有錯誤,或者量刑不當(dāng)?shù)?,?yīng)當(dāng)改判;(三)原判決事實不清楚或者證據(jù)不足的,可以在查清事實后改判,也可以裁定撤銷原判,發(fā)回原審人民法院重新審判。
鑒于本案事實相對清楚,證據(jù)相對簡單,為節(jié)省司法資源,盡量做到“案結(jié)事了”,在查清事實的情況下,懇請法院直接對吳某予以改判。
三、本案吳某犯罪性質(zhì)輕微,危害不大,可以不以犯罪進(jìn)行處罰
本案中,吳某僅因醉酒后損壞他人后視鏡,一審法院以故意毀壞財物罪予以定罪處罰。辯護(hù)人認(rèn)為該判罰過于嚴(yán)苛。吳某當(dāng)晚處于醉酒狀態(tài),意識不清楚,主觀并非故意,甚至對于自己所做之事也不記得。同時,吳某到案后,立即通過他的哥哥賠償了被害人,并且取得諒解書。這種行為是否有必要上升到刑法的高度,對其加以刑罰?另外,這種行為與典型的故意毀壞財物罪,在主觀方面顯然存在巨大差異。辯護(hù)人一直提到,刑罰的目的是為了預(yù)防犯罪,而非懲罰犯罪。本案吳某實際上已經(jīng)意識到自己行為的危害性,并且通過自己的行為彌補了過錯,辯護(hù)人相信此時肯定給其帶來深刻教訓(xùn),不需要再進(jìn)行刑事處罰。同時,本案完全適合當(dāng)事人和解制度。針對吳某這種情形,原本完全可能在檢察院階段予以不起訴處理。一審對其判處刑罰,給吳某帶來的影響是巨大的。其公司可能將其開除,出國深造的機會也可能被取消,污點將伴隨一生。因此,辯護(hù)人認(rèn)為根據(jù)本案性質(zhì)及吳某的悔罪表現(xiàn),根據(jù)刑法的目的,請求法院判處其無罪。綜上,辯護(hù)人認(rèn)為一審判決事實不清、證據(jù)不足,同時根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),吳某不構(gòu)成故意毀壞財物罪,請求法庭判處其無罪。
判決結(jié)果
二審法院裁定,撤銷一審判決,發(fā)回一審法院重新審理。
裁判文書
二審法院認(rèn)為,原判認(rèn)定上訴人吳某犯故意毀壞財物罪的證據(jù)不足。
案例評析
一、故意毀壞財物罪作為數(shù)額犯,對涉案財物價值所作出的結(jié)論是定案的關(guān)鍵證據(jù)
本案涉案金額不高,位于罪與非罪的標(biāo)準(zhǔn)線附近,是否達(dá)到5000元的起刑點成為認(rèn)定案件性質(zhì)的關(guān)鍵。辯護(hù)人通過翔實的調(diào)查和準(zhǔn)確的說理,從形式與實質(zhì)兩個方面否定了一審判決所依據(jù)的鑒定結(jié)果,最終推翻一審判決,獲得了實質(zhì)無罪的結(jié)果。
就鑒定機構(gòu)及鑒定人資質(zhì)而言,某中心并非司法鑒定機構(gòu),評估人朱某也不具有司法鑒定資質(zhì),導(dǎo)致一審法庭所采信《物損評估意見書》《事故車輛堪估表》不具有合法性。
就鑒定內(nèi)容而言,首先,《物損評估意見書》載明其意見只用于調(diào)解民事糾紛及價格鑒定機構(gòu)參考,而非正式的、具有司法效力的鑒定意見。其次,其認(rèn)定的損失金額,經(jīng)辯護(hù)人調(diào)查,與實際發(fā)生的修車支出并不相符,屬于虛高。兩者結(jié)合,使得一審法庭所采信的鑒定內(nèi)容并不真實,缺乏作為證據(jù)的客觀性。
二、刑法作為法律體系的最后一道防線,其目的在于預(yù)防犯罪,其適用應(yīng)當(dāng)慎之又慎。對于情節(jié)顯著輕微、社會危害不大的行為,不宜一概以犯罪加以論處
我國《刑法》第十三條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪?!睋?jù)此,犯罪的成立應(yīng)當(dāng)滿足社會危害、形式違法、應(yīng)受刑罰等不同特征。同時,該條款的后半段但書,為雖然滿足刑法條文描述、然而實際上惡性不深、危害不大的行為留下了網(wǎng)開一面的出罪余地。
根據(jù)刑法謙抑性的原則,凡是適用其他法律足以抑制某種違法行為、足以保護(hù)合法權(quán)益時,就不能將其認(rèn)定為犯罪;凡是適用較輕的制裁方法足以抑制某種犯罪行為、足以保護(hù)合法權(quán)益時,就不要使用較重的制裁方法。在本案中,吳某僅僅是酒后失態(tài),無意識下?lián)p毀了幾部車的倒車鏡,主觀上并無犯罪的故意,最多只能責(zé)備其過量飲酒的失誤,相較其他犯罪行為顯然惡性小得多;客觀上,其只造成5000元左右的損失,在我國飛速發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境下,其危害程度也顯然低于故意毀壞財物罪條文制定的年代。同時,吳某積極通過家屬賠償損失,早已獲得被害人諒解。因此,該案完全可以在檢察院階段就化解掉,根本無需動用刑罰來進(jìn)行嚴(yán)厲制裁。辯護(hù)人以此作為說理根據(jù),起到了良好的辯護(hù)效果。
結(jié)語和建議
在刑事案件當(dāng)中,調(diào)查取證既是《刑事訴訟法》賦予辯護(hù)律師的權(quán)利,也是辯護(hù)律師應(yīng)盡的義務(wù)。對于當(dāng)事人無罪、罪輕的證據(jù),辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行調(diào)查,只有充分發(fā)現(xiàn)并掌握案件事實,才能把握庭審的主導(dǎo)權(quán),進(jìn)行有效的舉證、質(zhì)證、辯論。如此,也才能夠使以審判為中心、庭審實質(zhì)化的司法改革落到實處。
證人出庭作證是查明案件事實的重要因素,本案中正是由于修車師傅在法庭上的證言,證明了車輛損壞造成的損失不足5000元入罪標(biāo)準(zhǔn),才使得吳某能夠獲得實質(zhì)無罪的處理結(jié)果。盡管《刑事訴訟法》對證人出庭制度進(jìn)行了一系列規(guī)定,但我國刑事案件證人出庭率并沒有得到改善,至今較低。根據(jù)這一現(xiàn)狀,相關(guān)立法、司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步制定制度性措施,以切實提高刑事案件證人出庭作證的幾率,保證刑事審判的準(zhǔn)確、公平。
謝向英
上海博和漢商律師事務(wù)所合伙人,上海律協(xié)刑事合規(guī)業(yè)務(wù)研究委員會委員
業(yè)務(wù)方向:刑事辯護(hù)
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